
Полная версия
Споры о наследстве. Просто и доступно. Понятным языком о наследственных судебных спорах. Книга включает выдержки из судебной практики
В состав наследства может входить только то имущество, которое принадлежало наследодателю на законных основаниях. Если вы нашли в сарае умершего дедушки антикварное ружье, законность приобретения и владения умершим родственником вы не можете доказать, то и наследовать его не сможете.
Наследуемыми имущественными правами могут быть: право, вытекающее из договора и обязательства, например из договора залога или аренды, права на результаты интеллектуальной деятельности и другие права, имеющие законное основание.
Открытие наследства – юридический факт, с которым закон связывает начальный момент возникновения наследственного правоотношения и наделяет наследника возможностью принять наследство либо отказаться от него.
Как уже сказано выше, наследство открывается со смертью наследодателя. Объявление судом наследодателя умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть наследодателя.
Определение места открытия наследства имеет не менее важное значение, чем момент открытия наследства.
По месту открытия наследства подаются заявления наследника о принятии наследства (п. 1 ст. 1153 ГК РФ), об отказе от наследства (п. 1 ст. 1159 ГК РФ), выдается свидетельство о праве на наследство (п. 1 ст. 1162 ГК РФ).
Местом открытия наследства является последнее местожительство наследодателя. Для определения последнего местожительства наследодателя следует руководствоваться ст. 20 ГК РФ, которая устанавливает следующий порядок:
– Местожительством признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает;
– Местожительством несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается местожительство их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов;
– Если последнее местожительство наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается местонахождение такого наследственного имущества;
– Если наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является местонахождение входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имуществ;
– При отсутствии недвижимого имущества местом открытия наследства считается местонахождение движимого имущества или его наиболее ценной части;
– Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости (ст. 1115 ГК РФ);
– Сведения о местонахождении наследственного имущества должны быть подтверждены соответствующим документом: документом организации, осуществляющей учет или регистрацию имущества, правоустанавливающим документом на наследственное имущество, выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и т. п. (п. 30 Приказа Минюста России от 15 марта 2000 г. №91 «Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации»).
Не признается местом открытия наследства временное местожительство наследодателя независимо от продолжительности проживания.
Местом открытия наследства военнослужащих срочной службы, военнослужащих по контракту, учащихся, студентов, аспирантов, лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, считается их постоянное местожительство до военной службы, учебы или заключения.
Аналогично решается вопрос и в отношении граждан, временно проживающих за пределами РФ (в командировке, в экспедиции и т. п.).
Последнее местожительство наследодателя удостоверяется справкой жилищно-эксплуатационной организации или справкой органов внутренних дел (п. 30 Приказа «Об утверждении Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий нотариусами Российской Федерации»). Такие справки могут быть выданы только на основании регистрации наследодателя по местожительству. Однако место регистрации не всегда может служить четким ориентиром для определения места открытия наследства.
Иногда регистрация осуществляется формально (например, для устройства на работу), а в действительности гражданин по этому адресу никогда не проживал. В этих случаях место открытия наследства целесообразно устанавливать по правилам п. 2 ст. 1115 ГК, т. е. по местонахождению наследственного имущества.
Когда никаких документов, требуемых для определения места открытия наследства, не имеется, то место открытия наследства может быть установлено судом как факт, имеющий юридическое значение (п. 2 ст. 264 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее в тексте – ГПК РФ).
Наследственная масса
Наследственной массой (наследственным имуществом) называется комплекс имущества, прав и обязанностей, принадлежавших при жизни наследодателю, получаемых при наследовании наследниками, называют наследственным имуществом, наследственной массой, наследством.
Наследство умершего переходит к наследникам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.
В наследственную массу могут включаться земельные участки, находившиеся в собственности, либо наследуемом владении наследодателя, земельные акции (земельный пай), доля в стоимости производственных фондов, кооперативов и колхозов или ценные бумаги на сумму этой доли, владельцем которых являлся наследодатель, а также оставшееся после его смерти другое имущество, которое может являться объектом права собственности гражданина (см. ст. 213 ГК РФ).
В ст. 1128 ГК РФ предусмотрено изъятие в применении правил наследования только в отношении вкладов граждан, находящихся в отделениях Сберегательного банка Российской Федерации или Центральном банке Российской Федерации (Банке России), по которым наследодателем было сделано распоряжение на случай смерти, вклады граждан, находящиеся в других банках и кредитных учреждениях, наследуются в общем порядке, независимо от наличия завещательного распоряжения, если иное не предусмотрено законом.
Не может быть включено в наследственную массу недвижимое и иное имущество, оставшееся после смерти наследодателя, если им добросовестно и открыто владели как собственники гражданин или юридическое лицо на протяжении 15 лет (недвижимым) или 5 лет (иным имуществом), так как в указанном случае эти лица в соответствии с п. 1 ст. 234 ГК РФ приобрели право собственности на имущество, принадлежавшее наследодателю. Это положение действует и когда у умершего были наследники, но наследственного имущества они не приняли и претензий в отношении него не имели;
В наследственную массу может быть включено только то имущество, которое принадлежало наследодателю на законных основаниях. К примеру, не может быть частью наследственной массы самовольно возведенные строения или пристроенные с нарушением закона помещения.
Нельзя выплатить денежную компенсацию наследнику за его долю в наследуемом имуществе, если возможен раздел в натуре и другие наследники возражают против выплаты такой компенсации.
Наследование по завещанию
Статья 1118 ГК РФ предусматривает, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Наследование по закону происходит в независимости от воли наследодателя.
Российские граждане до сих пор не особо доверяют процедуре составления завещания, т.к. долгое время в законодательстве СССР и России отдавалось предпочтение наследованию по закону.
В настоящее время в России, такое основание наследования, как завещание, имеет преимущественное значение.
Право завещать имущество закреплено за всеми дееспособными гражданами, возникает в момент рождения и прекращается со смертью.
Отсюда следует, что не могут быть завещателями лица, недееспособные вследствие психического расстройства, несовершеннолетние, не достигшие восемнадцати лет (за исключением эмансипированных, т. е. лиц, работающих по трудовому договору, в том числе по контракту или с согласия родителя, усыновителя или попечителя, занимающихся предпринимательской деятельностью и объявленных по решению органа опеки или попечительства полностью дееспособными (при отсутствии такого согласия – по решению суда) и лиц, вступивших в брак), а также лица, ограниченные в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами.
Согласно ст. 43 Основ законодательства РФ о нотариате, при удостоверении завещания нотариус должен проверить дееспособность завещателя. Таким образом, проверка дееспособности является обязанностью нотариуса.
Согласно ст. 41 ГК РФ, по просьбе совершеннолетнего дееспособного гражданина, который по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, над ним может быть установлено попечительство в форме патронажа.
Распоряжение имуществом подопечного осуществляется попечителем (помощником) на основании договора поручения или доверительного управления, заключенного с подопечным. Однако это не лишает дееспособного гражданина права завещать свое имущество, поскольку в данном случае закон не возлагает на попечителя (помощника) обязанности контроля, поэтому для удостоверения завещания подопечного не требуется согласие попечителя (помощника).
Если у нотариуса возникают сомнения относительно дееспособности совершеннолетнего завещателя в связи с его психическим состоянием или в силу преклонного возраста, он вправе отложить удостоверение завещания на срок, предусмотренный ст. 41 Основ законодательства РФ о нотариате с тем, чтобы выяснить, не выносилось ли судом решение о признании данного гражданина недееспособным. Этот срок не может превышать месяца со дня вынесения постановления об отложении совершения нотариального действия.
Если такого судебного решения нет, то нотариус обязан сообщить о своих сомнениях одному из лиц, которые вправе ставить вопрос перед судом о признании лица недееспособным. В зависимости от принятого этим лицом решения нотариус удостоверяет завещание или приостанавливает его удостоверение до разрешения дела судом.
Закон определяет завещание как одностороннюю сделку, направленную, прежде всего, на распределение имущества между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, который устанавливает завещатель.
Завещание, являясь альтернативой наследования по закону, позволяет разрешить сложные коллизии, связанные с распределением имущества между наследниками по закону.
Например, после смерти наследодателя, не оставившего завещания, все имущество будет распределено в соответствующих долях между наследодателями – каждому по определенно законом доли от квартиры, дачи, машины. Представьте себе ситуацию, когда после смерти отца наследуют два сына и дочь, получая каждый по 1/4 квартиры, 1/4 дачи и 1/4 машины, тогда как по завещанию отец может оставить неженатому и не имеющему своего жилья сыну квартиру, другому сыну, имеющему собственное жилье – дачу, а замужней дочери – машину.
Из смысла ст. 1118 и ст. 1113 ГК РФ следует, что завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности только после смерти завещателя или объявления его судом умершим (с момента открытия наследства) и оформляется в виде документа, как правило, содержащего имущественные распоряжения завещателя на случай его смерти.
Следует отметить, что завещание может и не содержать подробных имущественных распоряжений о разделе имущества завещателя между наследниками. Например, завещание может содержать лишь завещательный отказ, а наследование имущества происходит по закону, с учетом завещательного отказа.
В завещании наряду с имущественными распоряжениями могут предусматриваться также распоряжения неимущественного характера, которые могут носить характер условий или завещательных возложений.
В силу того, что завещание – это разновидность сделки, на него распространяются правила о сделках, за исключением изъятий, специально оговоренных в гл. 62 ГК РФ, которая посвящена наследованию по завещанию.
Закон устанавливает ряд правил, соблюдение которых является обязательным для того, чтобы завещание было действительным.
Согласно п. 2 ст. 1118 ГК РФ, завещание может быть совершено гражданином, обладающим дееспособностью в полном объеме в момент его совершения.
Закон однозначно устанавливает запрет на совершение завещания через представителя. Завещание должно быть составлено лично наследодателем. Это установлено п. 3 ст. 1118 ГК РФ.
Завещание может быть составлено только одним гражданином и касаться только его (см. п. 4 ст.1118 ГК РФ). Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается.
Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства (п. 5 ст. 1118 ГК РФ).
В своей практике я неоднократно сталкивался с тем, что граждане путают завещание и многосторонние сделки (договоры).
Например, когда один гражданин заключает сделку с другим гражданином о том, что он передает последнему часть своего имущества, а тот в свою очередь обязуется предоставить взамен пожизненное содержание. После смерти гражданина, передавшего имущество, получивший такое имущество необоснованно называет себя наследником и считает, что он получил имущество именно в порядке наследования.
На самом деле, имеет место не наследование по завещанию, а именно договор. В гражданском законодательстве такая сделка носит название «договор о передаче имущества с условием пожизненного содержания». Т.е. происходит отчуждение имущества еще при жизни владельца, а оплатой полученного имущества служит пожизненное содержание.
Завещать можно любое имущество. Закон предусматривает случаи, когда имущество будет приобретено уже после составления завещания (п. 1 ст. 1120 ГК РФ).
В тексте завещания не обязательно перечислять конкретные виды имущества, которые завещаются. Достаточно ограничиться таким распоряжением как: «Все мое имущество, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, я завещаю…».
В соответствии с п. 2 ст. 1120 ГК РФ, завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив как одно, так и несколько завещаний.
Если завещание совершено только в отношении части имущества, то оставшаяся часть считается незавещанной и наследуется по закону.
В отношении содержания завещания закон устанавливает режим особой конфиденциальности. В соответствии со ст. 1123 ГК РФ нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.
В случае нарушения тайны завещания, завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными ГК РФ. Это называется тайной завещания, которая охраняется законом.
Закон (см. ст. 1124 ГК РФ) содержит требования, которые касаются соблюдения формы завещания и порядка его совершения: завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом.
Такие строгие требования к форме завещания предусмотрены гражданским законодательством для того, чтобы завещатель мог точно и понятно изложить в нем свою волю, поскольку открытие наследства производится после смерти завещателя, когда его волю можно установить уже только из текста завещания.
Никакие свидетельские показания о том, что завещатель что-то сказал, сделал какие-то устные распоряжения относительно наследуемого имущества, отменил сделанное им завещание и пр. приняты быть не могут. Только документ, только текст разборчивый и не допускающий двоякого трактования.
Завещание должно прямо и однозначно выражать непринужденную и сознательную волю завещателя. При трактовке текста завещания следует исходить из дословного смысла содержащихся в нем слов и выражений.
Часть 2 ст. 45 Основ законодательства РФ о нотариате предусматривает, что текст нотариально удостоверяемой сделки должен быть написан ясно и четко, относящиеся к содержанию документа числа и сроки обозначены хотя бы один раз словами, а наименования юридических лиц – без сокращений, с указанием адресов их органов. Фамилии, имена и отчества граждан, адрес их места жительства и иные значимые данные должны быть написаны полностью.
В исключительных случаях назначение наследника может быть сделано в завещании и без указания фамилии и имени наследника, при условии, что текст завещания позволяет точно определить личность наследника. Например, завещатель может завещать свое имущество или его часть еще не родившемуся ребенку, ни пол, ни имя которого не известно. Или завещатель может указать «завещаю все свое имущество моим внукам». К моменту смерти завещателя количество его внуков может увеличиться, но все же воля завещателя о назначении внуков единственными наследниками является выраженной в завещании совершенно ясно.
Если завещатель имеет желание каждому из назначаемых им наследников определить конкретную долю или конкретное имущество, то в этом случае он обязательно должен указать фамилии и имена наследников, так как без этого будет сложно установить, кому из наследников причитается какая доля или какое имущество.
Если нотариусу будет представлено для удостоверения завещание, в котором не указаны имя и фамилия хотя бы одного из наследников, а без этого невозможно установить личность последнего, нотариус должен отказать в удостоверении такого завещания, так как его текст не является точным и четким и, следовательно, данное завещание составлено с нарушением требований законодательства о форме завещания.
Разумеется, при составлении завещания завещатель должен полностью указать в тексте завещания свои фамилию, имя, отчество и адрес своего места жительства, чтобы после открытия наследства можно было установить его личность.
Удостоверение завещания другими лицами, помимо нотариуса, допускается только в случаях: когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации.
При удостоверении завещания должностным лицом, должны соблюдаться все установленные правила, включая требования к форме завещания, порядке его удостоверения и тайне завещания.
Несоблюдение установленных требований о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания.
Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ.
При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю содержание ст. 1149 ГК РФ и сделать об этом на завещании соответствующую надпись.
Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем.
Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина.
При составлении и нотариальном удостоверении завещания, по желанию завещателя, может присутствовать свидетель.
Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.
Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания (см. ст. 1123 ГК РФ).
В случае, когда при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче завещания нотариусу присутствуют свидетели, не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя:
– Нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;
– Лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;
– Граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;
– Неграмотные;
– Граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего; лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.
В случае, когда, в соответствии с правилами, при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу присутствие свидетеля является обязательным, отсутствие свидетеля при совершении указанных действий влечет за собой недействительность завещания, а несоответствие свидетеля требованиям, установленным п. 2 ст. 1124 ГК РФ, может являться основанием признания завещания недействительным.
В тексте завещания должны быть указаны место и дата его удостоверения, за исключением случая, предусмотренного ст. 1126 ГК РФ – в случае закрытого завещания.
В случае составления закрытого завещания, завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание). Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность завещания. Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю содержание пункта 2 настоящей статьи и статьи 1149 настоящего Кодекса и сделать об этом соответствующую надпись на втором конверте, а также выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания.
По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать дней со дня представления свидетельства вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нем завещания сразу же оглашается нотариусом, после чего нотариус составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса. Наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола.
Совместные завещания супругов, наследственные договоры, а также завещания, содержащие решение об учреждении наследственного фонда, не могут быть закрытыми. Несоблюдение этого требования влечет ничтожность указанных завещаний и договоров.
Нотариально удостоверенное открытое завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом.
При оформлении на бумаге завещания могут быть использованы технические средства (например, компьютер и принтер).
Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.
Завещание может быть составлено как в пользу одного лица, так и в отношении нескольких граждан.
Наследником по завещанию может быть назначено лицо, как входящее, так и не входящее в число наследников по закону, который определен в гл. 63 ГК РФ.
Таким образом, наследником по завещанию может быть абсолютно любое лицо, независимо от наличия или отсутствия родственных отношений с завещателем.
Наследниками по завещанию могут быть лица, которые были в живых на момент составления завещания, а также еще не родившиеся, но уже зачатые на момент совершения завещания.



