bannerbanner
Как «приготовить» общество с ограниченной ответственностью. Проблемы, риски, нюансы
Как «приготовить» общество с ограниченной ответственностью. Проблемы, риски, нюансы

Полная версия

Как «приготовить» общество с ограниченной ответственностью. Проблемы, риски, нюансы

Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
На страницу:
1 из 3

Игорь Галичевский

Как «приготовить» общество с ограниченной ответственностью. Проблемы, риски, нюансы

© Галичевский И., 2022

© «Издание книг ком», о-макет, 2022

Введение

Законы, как и сосиски, чем больше узнаёшь, как они сделаны, тем меньше уважения они вызывают.

Джон Годфри Сакс

Вы давно в бизнесе, умеете зарабатывать деньги и думаете, что уже всё знаете? Или, напротив, только планируете заняться собственным делом и решаете, какой организационно-правовой форме отдать предпочтение? Как бы там ни было, это книга для вас! В ней я расскажу о нюансах, сильных и слабых сторонах самого распространённого на сегодняшний день способа заявить о себе на рынке в Российской Федерации. Сделать это можно через учреждение общества с ограниченной ответственностью[1].

Почему же семь из десяти предпринимателей отдают предпочтение именно этой форме? На самом деле всё просто. Только она на сегодняшний день сочетает в себе простоту регистрационных действий при создании и сбалансированный набор рисков при функционировании, позволяя собственникам относительно свободно выступать в качестве полноценных участников гражданских правоотношений.

Данное произведение станет для меня уже шестым изданным и четвёртым профессиональным в сфере юриспруденции. На момент его выхода я как автор многократно подтвердил свою квалификацию, в т. ч. через многолетнее руководство юридической компанией «Онегин-Консалтинг», офисы которой располагаются в нескольких российских субъектах. Также о подобных вещах мне позволяет писать мой статус действующего арбитражного управляющего и адвоката. Поэтому я с удовольствием поделюсь с вами знаниями, хоть и понимаю, что данная литература, в отличие от развлекательной, скорее подойдёт узкому кругу искушённых лиц, чем широким массам.

Прочитав настоящее пособие, вы с уверенностью скажете, что разбираетесь в большинстве юридических подоплёк, которые встречаются в процессе жизнедеятельности ООО. Более того, полученной информации будет достаточно, чтобы избежать в будущем ряда негативных моментов и не стать жертвой мошенников, а также правоохранительных или иных фискальных (надзорных) органов государственной власти. Ведь, как говорится в моей рабочей среде, «знание закона освобождает от ответственности».

Глава 1. Основы

§ Основные положения

Статья 2 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»[2] даёт следующее определение ООО: «Обществом с ограниченной ответственностью (далее – общество) признаётся созданное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделён на доли; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества».

В ст. 7 14-ФЗ также содержатся следующие важные положения об обществах, в которых говорится, что «общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица», а также «число участников общества не должно быть более пятидесяти». Если число участников общества более пятидесяти, то оно должно быть преобразовано в акционерное общество. Нечто подобное закреплено и в п. 1 ст. 88 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)[3]: «число участников общества с ограниченной ответственностью не должно превышать пятьдесят. В противном случае оно подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока – ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до указанного предела». Более того, схожее указание закона снова встречается в п. 3 ст. 7 14-ФЗ: «В случае, если число участников общества превысит установленный настоящим пунктом предел, общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока общество не будет преобразовано и число участников общества не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов или органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом».

В ст. 12 14-ФЗ указано, что учредительным документом общества является Устав. По сути, это один из важнейших и основополагающих документов организации. Его нельзя ни в коем случае недооценивать, т. к. при возникновении корпоративного или иного спора внутри хозяйствующего субъекта именно он будет играть ключевую роль. Именно поэтому к его составлению необходимо подходить взвешенно и с просчётом всех возможных юридических рисков. В п. 2 ст. 12 14-ФЗ закреплено, что устав должен содержать:

– полное и сокращённое фирменное наименование общества;

– сведения о месте нахождения общества;

– сведения о составе и компетенции органов общества, в том числе о вопросах, составляющих исключительную компетенцию общего собрания участников общества, о порядке принятия органами общества решений, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов;

– сведения о размере уставного капитала общества;

– права и обязанности участников общества;

– сведения о порядке и последствиях выхода участника общества из общества, если право на выход из общества предусмотрено уставом общества;

– сведения о порядке перехода доли или части доли в уставном капитале общества к другому лицу;

– сведения о порядке хранения документов общества и о порядке предоставления обществом информации участникам общества и другим лицам;

– иные сведения, предусмотренные настоящим законом.


Вообще, забегая существенно вперёд, отмечу, что содержание устава нужно формировать исходя из принципа «как корабль назовёшь, так он и поплывёт». Важно понимать, что сам по себе 14-ФЗ очень демократичен по отношению к участникам и руководителям ООО. Он позволяет внести фактически любое требование и изменить большинство предложенных базовых норм таким образом, как это выгодно контролирующим лицам. Например, вы не только можете определить порядок принятия решения внутри создаваемой структуры, зафиксировав минимальное количество необходимых для этого голосов, но и непосредственно сформировать саму структуру общества, выстроив принципы подчинённости. Относительно устава в п. 3 ст. 12 14-ФЗ в усечённом виде также сказано следующее: «По требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества. Общество обязано предоставить копию действующего устава. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление».

Уставный капитал общества должен быть не менее 10 000 рублей[4]. П.1 ст.15 14-ФЗ: «Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами». Внесение в уставный капитал общества имущества, стоимость которого превышает 20 000 рублей, требует привлечения оценщика в соответствии с п. 2 ст. 15 14-ФЗ. При этом увеличение номинальной стоимости самого уставного капитала не может превышать сумму такой оценки. Это значит, что если вносимый объект или требование были оценены в 100 000 рублей, то и уставный капитал возможно увеличить только в пределах указанной величины.

Важно! П. 2 ст. 66.2 ГК РФ ч. 1: «При оплате уставного капитала хозяйственного общества должны быть внесены денежные средства в сумме не ниже минимального размера уставного капитала». Например, если уставный капитал составляет 20 000 рублей, то 10 000 рублей должны быть обязательно внесены деньгами.

Также в ст. 15 14-ФЗ сказано: «В случае оплаты долей в уставном капитале общества неденежными средствами участники общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере завышения стоимости имущества, внесённого для оплаты долей в уставном капитале общества в течение трёх лет с момента государственной регистрации общества или внесения в устав общества изменений». В том числе в уставе общества могут содержаться нормы, ограничивающие права участников на внесение в устав определённых видов имущества. Пример: Вася – единственный участник ООО «Юпитер», а Петя – оценщик, который определил стоимость вносимого Васей права требования к ООО «Лукошко» номинальной стоимостью 50 рублей в эквивалентные 50 рублей. На основании этой оценки был впоследствии сформирован уставный капитал ООО «Юпитер». Далее выяснилось, что ООО «Лукошко» давно ликвидировано, о чём Петя не мог не знать, проводя свою оценку, и право требования к нему по сути является пустым. В лучшем случае красная цена ему была один рубль, и то только потому, что именно он остался лежать на счету ликвидированной фирмы. Как следствие возникает риск, что кредиторы, у которых в будущем появятся претензии к ООО «Юпитер», смогут предъявить их солидарно (т. е. одновременно) Васе и Пете при условии, что иного имущества названной организации окажется недостаточно. Размер таких субсидиарных требований к обоим товарищам составит 49 рублей, на которые была завышена оценка, минус исполнение, которое кредиторам ранее уже удалось получить с ООО «Юпитер». Другими словами, субсидиарная ответственность в конкретном случае будет определяться разницей между полученным и оставшимся.

П.4 ст. 15 14-ФЗ: «Имущество, переданное участником общества в пользование обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из общества остаётся в пользовании общества в течение срока, на который данное имущество было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении общества». В случае прекращения у общества права пользования имуществом, которое было передано в оплату доли, участник, внёсший его, обязан единовременно в разумный срок предоставить денежную компенсацию или совершить иные необходимые действий, установленные общим собранием участников (без учёта голоса обязанного лица)».

Теперь рассмотрим ситуацию, которая касается недостаточности активов общества для покрытия заявленного уставного капитала. П. 4 ст. 90 ГК РФ ч. 1: «Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества с ограниченной ответственностью окажется меньше его уставного капитала, общество в порядке и в срок, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов общества становится меньше определённого законом минимального размера[5] уставного капитала, общество подлежит ликвидации».

Вот, пожалуй, и все основные моменты относительно устава, которые вам необходимо знать. А мы с вами движемся дальше к не менее интересным нюансам обществ с ограниченной ответственностью.

П.2 ст. 56 ГК РФ ч. 1: «Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом или другим законом». То есть фактически здесь сказано, что долги общества – это только его проблемы. Если бы не одно большое «НО», суть которого заключается в окончании процитированной выше фразы: «…за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом или другими законами». Давайте разберём наиболее частые из них.

Прежде всего, ст. 277 ТК РФ сообщает нам, что «руководитель организации несёт полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причинённый организации. В случаях, предусмотренных федеральными законами, руководитель организации возмещает организации убытки, причинённые его виновными действиями. При этом расчёт убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законодательством».

Помимо прочего, п. 3.1. ст. 3 14-ФЗ: «Исключение общества из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц для недействующих юридических лиц, влечёт последствия, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации для отказа основного должника от исполнения обязательства. В данном случае, если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в пунктах 1-3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества». Здесь говорится о том, что если директора или иные лица, которые способны влиять на деятельность общества и отдавать обязательные для исполнения указания (в т. ч. участники), действуют недобросовестно и неразумно, то в случаях, когда это будет доказано, они обязаны возместить суммы долгов перед кредиторами сверх того имущества, которым владело общество, но которого оказалось недостаточно для покрытия их требований. Например, общество должно 10 рублей и принудительно исключено из ЕГРЮЛ[6] в силу допущенных нарушений законодательства. Имущества у общества оставалось на 3 рубля, и кредиторы уже обратили на них взыскание. Где брать ещё 7 рублей? Названная статья даёт нам чёткий алгоритм и указания, которые сводятся к тому, что за недостающую сумму может отвечать руководящий состав общества[7].

Более того, п. 4 ст. 53.1 ГК РФ ч. 1 говорит, что руководящие лица в случае совместного причинения убытков юридическому лицу обязаны возместить убытки солидарно. Солидарно – это значит, что все виновные лица отвечают одновременно (ранее об этом уже шла речь в настоящем параграфе). Возвращаясь к нашему примеру на абзац выше, мы выяснили, что за 7 рублей может возникнуть ответственность у контролирующих должника лиц. А вот что делать, если таких лиц оказалось несколько? Тогда каждый из них будет должен выплатить по 7 рублей, и неважно, сколько выплатит конкретная персона, ведь пока общая сумма взысканного со всех не составит 7 рублей, кредиторы будут иметь право продолжать требовать её со всех одновременно. Другими словами, может сложиться ситуация, что Иванов выплатит из личных средств 5 рублей, Петров 1,5 рубля, а Сидоров только 0,5 рубля.

Нечестно, скажете вы и в какой-то степени будете правы. Но в глазах законодателя, если их вина как руководителей общества установлена, то не имеет значения, кто, сколько и как её возместит в рамках установленного размера. Зато потом каждому из них будет предоставлено право заявлять регрессные требования к остальным «виновникам торжества», довзыскивая (компенсируя) себе переплаты, которые они понесли за других товарищей. Таким образом, конкретно у Иванова есть шанс довзыскать с Петрова и Сидорова суммы, превышающие его часть обязательств. Это около 0,83 рубля с Петрова и 1,83 рубля с Сидорова. И при таком раскладе получится, что каждый из трёх заплатит около 2,33 рубля.

Ещё одна важная статья про ответственность, которую нужно знать. П. 2 ст. 44 14-ФЗ: «Члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причинённые обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании». Здесь уже речь идёт не о внешних убытках, которые причинили поименованные лица, а скорее о внутренних, когда пострадало само общество или его участники (учредители). В таком случае в соответствии с п. 5 названной статьи: «С иском о возмещении убытков, причинённых обществу членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличным исполнительным органом общества, членом коллегиального исполнительного органа общества или управляющим, вправе обратиться в суд общество или его участник».

Ну и, наверное, один из самых страшных законов после Уголовного кодекса Российской Федерации[8] для предпринимателя – это 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Как действующий арбитражный управляющий я никому не пожелаю с ним столкнуться на практике, т. к. речь идёт о том, что если ваше ООО должник, то в рамках предусмотренных законом процедур вас «вывернут наизнанку» в буквальном смысле этого слова. В его структуре есть глава III.2, целиком посвящённая субсидиарной ответственности руководящего состава и лиц, контролирующих должника. Что такое субсидиарная ответственность, мы с вами рассматривали выше. Но главное не в этом. Основная разница названного закона при сравнении с остальными в том, что при рассмотрении дел о банкротстве используются и применяются множественные оценочные понятия, которые, по мнению автора, очень плохо отрегулированы с точки зрения действующего законодательства. Фактически законодатель отдал возможность расширительного толкования и применения норм материального и процессуального права на откуп участвующим в процессе кредиторам и судьям, рассматривающим дело. Отсюда возникает главная проблема: интерпретация становится непредсказуемой. Там, где ситуация по всем канонам юриспруденции выглядит как «белая», в банкротстве может оказаться «чёрной» для должника. И всё это опять-таки усугубляется презумпцией виновности руководителя, изложенной в п. 2 ст. 61.11 127-ФЗ: «Пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица…» В общем, не завидую я тем, кто оказался в подобной ситуации.

§ Печать

П.5 ст. 2 Закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»: «Общество вправе иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак[9] и другие средства индивидуализации. Федеральным законом может быть предусмотрена обязанность общества использовать печать. Сведения о наличии печати должны содержаться в уставе общества».

Как мы видим из содержания приведённой выше нормы, наличие печати для обществ с ограниченной ответственностью является правом, а не обязанностью, которое закрепляется в уставе организации, кроме случаев, предусмотренных законом. Это значит, что и проставлять её на документах, по сути, необязательно. Таким образом, если вам в руки попал договор, подписанный, но не проштампованный печатью контрагента, или любой закрывающий документ по нему, то они имеют такую же юридическую силу, как и те документы, которые скреплены печатью в привычном вам виде.

Печать применяется, если:

– сам устав общества предполагает использование печати в обязательном порядке или на определённых видах документов;

– в содержании подписываемого договора прямо закреплена обязанность использования печати организации;

– прямо предусмотрено законом (это некоторые формы отчётности и документов).

Важно! «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2012 года» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.12.2012) в совокупности со ст. 17.10 КоАП РФ[10] и Федеральным конституционным законом от 25.12.2000 № 2-ФКЗ (ред. от 20.12.2017) «О Государственном гербе Российской Федерации» сообщают нам, что нельзя использовать государственный герб или иное изображение, сходное с ним до степени смешения, на печатях частных организаций.

§ Доверенность

П.3 ст. 40 14-ФЗ: «Единоличный исполнительный орган общества выдаёт доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия».

П.1 ст. 185 ГК РФ ч. 1: «Доверенностью признаётся письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или другим лицам для представительства перед третьими лицами». То есть это некая бумага, имеющая юридическую силу и позволяющая вам действовать от имени доверителя (представляемого) в рамках содержащихся в ней полномочий. Доверенность бывает нотариальная и в простой письменной форме. Если говорить о простой письменной форме, то чаще всего она встречается от имени общества с ограниченной ответственностью и прочих субъектов предпринимательской деятельности.

Простая письменная форма доверенности – это когда все полномочия поверенного от имени доверителя прописаны на обычном листе бумаги, заверены подписью уполномоченного лица (например, директора) и скреплены печатью организации (если она предусмотрена)[11].

К самой форме доверенности также есть рекомендуемые требования. По большей части эти требования применимы к нотариальной форме, но их также можно распространить и на простую письменную. Закреплены они в п. 6.2. письма Федеральной нотариальной палаты от 22 июля 2016 г. № 2668/03-16-3, где сказано, что доверенность должна содержать:

– наименование документа;

– указание на место её совершения (город, село, посёлок, район);

– дату её совершения;

– сведения о представляемом и представителе: в отношении физического лица должны быть указаны фамилия, имя и (при наличии) отчество полностью, место жительства (при наличии); в отношении юридического лица – полное наименование, адрес, место нахождения и (при наличии) регистрационный номер;

– полномочия представителя;

– подпись представляемого или представителя юридического лица.


Также доверенность может содержать:

– срок, на который она выдана;

– указание на право или запрет передоверия, возможность или запрет последующего передоверия;

– в отношении физического лица в доверенности рекомендуется раскрывать иные сведения, индивидуализирующие личность, в частности дату и место рождения; данные документа, удостоверяющего личность.


Важно! П. 1 ст. 186 ГК РФ ч. 1: «Если в доверенности не указан срок её действия, она сохраняет силу в течение года со дня её совершения». Следующий абзац того же пункта нам говорит: «Доверенность, в которой не указана дата её совершения, ничтожна». Здесь всё вроде бы понятно и дополнительных вопросов не вызывает. Не прописан срок полномочий представителя (поверенного) – действует год с момента выдачи. Нет даты на самой доверенности – ничтожна (недействительна).

Доверенность можно передоверить, если имеются соответствующие полномочия у поверенного (представителя). Срок передоверия не может превышать общий срок, указанный в основной доверенности[12].


П.1 ст. 188 ГК РФ ч. 1 рассказывает нам о ситуациях, когда действие доверенности прекращается (оставляю только те, что касаются ООО):

– истечения срока доверенности;

– отмены доверенности;

– отказа лица, которому выдана доверенность, от полномочий;

– прекращения юридического лица, от имени которого или которому выдана доверенность, в том числе в результате его реорганизации в форме разделения, слияния или присоединения к другому юридическому лицу;

– смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

– введения в отношении представляемого или представителя такой процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности.

Нужно также понимать, что выданная доверенность в любой момент может быть отозвана (отменена). С прекращением (отзывом) основной доверенности силу теряют и все передоверия[13]. Доверенность отменяется в том же порядке, как и выдавалась. Речь идёт о том, что если доверенность нотариальная, то и отменяется она через нотариуса.

Можно ли заключить договор по доверенности? Да, если у лица (представителя) для этого имеются соответствующие полномочия. Автор также рекомендует второй стороне по договору оставлять себе копию[14] или фотографию такой доверенности и хранить вместе со своим экземпляром договора как минимум до полного его исполнения.

§ Фирменное наименование

П.1 ст. 4 14-ФЗ: «Общество должно иметь полное и вправе иметь сокращённое фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь также полное и (или) сокращённое фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках». Эта же норма частично дублируется в п. 4 ст. 54 ГК РФ ч. 1: «Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование». Более того, в п. 1 ст. 54 ГК РФ ч. 1 сказано: «Юридическое лицо имеет своё наименование, содержащее указание на организационно-правовую форму». Всё это в совокупности с п. 1 ст. 1474 ГК РФ ч. 4[15]: «Юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путём его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, в сети «Интернет»» – даёт нам общее понимание того, что же такое фирменное наименование и какими базовыми правами юридическое лицо в отношении него обладает.

На страницу:
1 из 3